1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
1. Статья 1110 определяет общий смысл наследования (п. 1) и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений (п. 2). Из правила п. 1 ст. 1110 с привлечением других правил (в основном из раздела V ГК) можно сформулировать ряд особенностей наследования как гражданско-правового явления.
(1) Наследование - посмертный переход имущества, возникающий в случае: а) смерти гражданина-наследодателя или б) объявления его судом умершим (далее для того и другого случая - умерший). При наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания наследования - по завещанию и по закону (см. коммент. к ст. ст. 1111, 1116 ГК).
Хотя в п. 1 ст. 1110 говорится об имуществе умершего, правила ст. 1113 вполне определенно связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим). Прямое указание на это со стороны закона исключает вывод, будто бы наследование связывается только с биологической смертью, тогда как объявление умершим влечет наследственноподобные отношения, которые за отсутствием собственных правил регулируются нормами наследственного права по аналогии. Всякая аналогия - средство устранения пробелов (преодоления случаев, когда подлежащее регулированию гражданское отношение прямо не урегулировано на законодательном уровне или иным образом, - п. 1 ст. 6 ГК). В данном же случае в силу ст. 1113 ГК, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), как раз никакого пробела нет, к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права, а для целей их дифференциации в самом законе существуют особые правила (см., например, ст. 46, п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК). С учетом этого принципиального замечания можно сделать ряд других выводов.
(а) Наследодатель - умерший гражданин (физическое лицо); иные лица не могут быть наследодателями и использовать наследование как правовую форму передачи своего имущества. Так, сходному наследованию - переходу имущества при реорганизации юридических лиц посвящены ст. ст. 57 - 60 ГК, а постоянно действующие субъекты (Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования) вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах. Нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с участием гражданина (кроме связанных с подготовкой гражданина к смерти отношений по составлению, отмене и изменению завещания). Поскольку наследование покоится на факте смерти наследодателя (неизбежном событии или судебном решении), но не на его волевом действии, наследодателем может быть всякий, в том числе малолетний и недееспособный (ст. ст. 28, 29 ГК).
Иное дело - завещатель. Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе ставшие таковыми в порядке абз. 1 п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК), к тому же завещание - прижизненная сделка наследодателя, которая должна совершаться только лично (п. п. 2, 3 ст. 1118 ГК), то: а) в отличие от общей гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно; б) наследование после лиц, не обладающих полной дееспособностью, может быть только по закону. Так как закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), ограниченно дееспособные и недееспособные лица (ст. ст. 29, 30 ГК) могут быть завещателями, если они были ограничены в дееспособности (признаны недееспособными) впоследствии (после совершения завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, например законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК). Наличие у наследодателя специального признака предрешает состав наследства и особенности правового регулирования посмертного перехода его имущества (см., например, гл. 65 ГК).
(б) В отличие от наследодателя (гражданина) наследниками могут быть любые лица (физические, юридические, государственные и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации) с той лишь особенностью, что наследовать по завещанию могут любые лица, а по закону - только граждане; кроме того, по закону (ст. 1151 ГК) имущество умершего в случае его выморочности переходит в собственность Российской Федерации, городов федерального значения (государственную собственность) и в муниципальную собственность (подробнее см. коммент. к ст. 1116 ГК).
(в) Объектами наследования не могут быть гражданская право- и дееспособность гражданина (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК): правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует, к тому же право- и дееспособность, образуя правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Право- и дееспособность гражданина прекращаются в момент его биологической смерти, поэтому, если гражданин объявлен умершим судом, его право- и дееспособность или уже прекратились в момент его смерти (если объявленный умершим на самом деле умер), или продолжают существовать (если объявленный умершим на самом деле жив). С учетом сделанных замечаний наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества), т.е. вещей и иного имущества, включая имущественные права и обязанности, поэтому объект наследования - субъективные имущественные права и обязанности умершего.
В состав наследства не входят (а значит, не наследуются и не опосредуются нормами наследственного права): а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами; в) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. ст. 418, 1112 ГК). И хотя п. 1 ст. 150 ГК говорит о том, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, принадлежавшие умершему личные неимущественные права и другие нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, такие права и блага переходят по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (не случайно, что закон должен предусматривать не только случаи, но и особый порядок их перехода, а осуществлять и защищать данные права и блага могут не только наследники правообладателя, но и другие лица).
(г) Наследование - не единственный случай посмертного перехода имущества: известны и иные случаи, которые закон регулирует особо и на которые нормы наследственного права не распространяются, - в таких случаях право указанных в законе лиц на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Так, ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях (ср. со ст. 1128 ГК). Данное правило, кстати, не утратило актуальности по сей день (см. ст. 8.1 Вводного закона).
Согласно п. 1 ст. 1183 ГК члены семьи умершего, а также нетрудоспособные его иждивенцы (первые - при условии их проживания совместно с умершим, вторые - независимо от этого) имеют право на не полученные умершим при жизни суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию. Данные суммы выплачиваются по их требованию, но не в составе наследства, а отдельно, как выплаты социального характера. И только при отсутствии указанных лиц или непредъявлении ими требований в четырехмесячный срок со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК) социальные выплаты согласно п. 3 ст. 1183 ГК включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК).
Что же касается государственных наград умершего, они во всяком случае в состав наследства не входят и не наследуются, а передаются после смерти награжденного его наследникам для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, п. 12 Положения о государственных наградах). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм; такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК).
Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование - лишь общий и наиболее распространенный механизм посмертного перехода (распределения) имущества, который применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.
(2) Наследование - юридическая связь между умершим наследодателем и одним (несколькими) живым наследником, именуемая законом универсальным правопреемством, в рамках которого наследодатель - правопредшественник, наследник - его правопреемник. Универсальность наследственного правопреемства означает, что имущество наследодателя (см. коммент. к ст. 1112 ГК) переходит к наследникам: а) в неизменном виде; б) как единое целое; в) в один и тот же момент.
(а) В порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследнику переходят: а) имущественные права; б) обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК); в) ответственность (ст. 1175 ГК). С учетом правил ст. 418 ГК приобретенные в составе наследства обязанности наследодателя наследник должен исполнить перед соответствующими кредиторами (ставшими теперь его кредиторами), а приобретенные в составе наследства права наследодателя может осуществить в отношении соответствующих должников (ставших теперь его должниками). И это, кстати, не все: поскольку от наследодателя к наследнику переходит также, например, незаконное владение чужой вещью для приобретательной давности (п. 3 ст. 234 ГК), точнее было бы говорить об универсальности наследственного преемства (а не правопреемства).
(б) В силу универсальности наследственного правопреемства: а) принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (в том числе и тех его составляющих, о существовании которых наследник не знает и не подозревает); б) принятие (отказ от) части наследства в рамках одного основания наследования невозможно (подробнее об основаниях наследования см. коммент. к ст. 1111 ГК); в) принятие (отказ от) наследства под условием или с оговорками не допускается; г) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153, абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 1158 ГК).
(в) Правила об универсальности наследственного правопреемства диспозитивны. Не случайно, что: а) принятие (отказ от) части наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким - общим и (или) специальным - основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК); б) некоторые нормы позволяют изменять состав наследства (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176, а также п. 2 ст. 1179 ГК).
(г) Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. ст. 1113, 1114 ГК), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК). Значение этого легального приема в следующем: а) в рамках акта правопреемства он обеспечивает непрерывную (бесперебойную) юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника; б) определяет правовой режим так называемого лежачего наследства (от момента его открытия до момента принятия) - уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации - законным ее владельцем вплоть до регистрации права), а также обладателем иных прав.
(д) Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы воля наследодателя и согласие наследника на передачу и принятие наследства), наследование - основание производного приобретения права наследником, следовательно, наследник приобретает имущество с теми обременениями, какие оно имело на момент смерти наследодателя. Непонятно поэтому, зачем законодатель иногда говорит о некоей обязанности наследника принять на себя все обязательства наследодателя в отношении наследственного имущества (см., например, ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591).
Наследственное правопреемство - юридическая связь умершего наследодателя с живым наследником (наследниками). Однако поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает его правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения. Наследодатель - управомоченное лицо только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК) - после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник - управомоченное на принятие наследства лицо, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после его смерти об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (в том числе других наследников и так называемого публичного порядка). Поэтому особенность наследственного правоотношения состоит в том, что оно проходит две стадии: первая связывается с открытием наследства (ст. 1113 ГК), вторая - с его принятием (ст. 1152 ГК). Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или отказался от него (ст. ст. 1154, 1157, 1158, в том числе по отдельным основаниям - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). В этом случае наследственное правопреемство не возникает, а право на получение наследства переходит к другим лицам: а) подназначенному наследнику - так называемому субституту (п. 2 ст. 1121 ГК); б) наследникам по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); в) наследникам по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющим наследникам и трансмиссарам), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); г) наследникам по завещанию или по закону, прирастившим наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); д) наконец, публичному субъекту, приобретающему выморочное имущество (п. 2 ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым правопреемником последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК). Отсюда можно сделать следующие выводы.
(а) Наследодатель - субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения. Наследственное правопреемство возможно, только если наследственное правоотношение пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Два понятия - "наследственное правоотношение" и "наследственное правопреемство" - различаются по субъекту и соотносятся как "причина" и "результат". Наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в крайнем случае - к публичному субъекту как выморочное). Учитывая, что смерть неизбежна, что составленное при жизни завещание может "не покрывать" всех возможных ситуаций посмертного перехода (распределения) имущества, наконец, что наследник может принять наследство или отказаться от его принятия, - в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право завещать и наследовать имущество (ст. ст. 18, 1120 ГК).
(б) Основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства - фактический состав из разных по количеству и качеству юридических фактов, в их числе во всяком случае неизбежное событие или решение суда (смерть наследодателя или аналогичное по правовым последствиям решение суда об объявлении его умершим) и действие наследника, являющееся односторонней сделкой (по принятию наследства). Данные юридические факты являются общими, среди специальных - наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные юридические факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй - седьмой очереди, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) - также совместное проживание с наследодателем в тот же период (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК). Факт совместного проживания имеет юридическое значение и в других случаях наследственного и наследственноподобного правопреемства (см. соответственно ст. 1169 и п. 1 ст. 1183 ГК).
(в) Наследственные правоотношения с эффектом в виде наследственного правопреемства аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания - п. п. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников - п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим - вследствие его явки (ст. 46 ГК).
(г) С учетом сказанного выше наследственные правоотношения отличаются от обязательств: последние возникают из договоров и других оснований (и новируются по субъекту в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны - обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко выполняют обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. ст. 307 - 309 ГК). И как верно то, что наследственное правоотношение с эффектом в виде наследственного правопреемства не является обязательством, справедливо и другое: обязательством является инициированное наследодателем (завещателем) правоотношение между наследником и отказополучателем (п. 3 ст. 1137 ГК).
(3) Наследственное правопреемство является прямым: наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия третьих лиц. Известные случаи непрямого (опосредованного) перехода наследственного имущества наследованием не являются, а представляют собой обязательства в составе подотрасли наследственного права (см. ст. ст. 1137 - 1139, 1174 ГК). Кроме того, наследственное правопреемство - односторонний, а потому безвозмездный переход имущества от наследодателя к наследнику (наследникам). Именно поэтому если оно возникло в силу ст. 45 ГК, то в случае последующей явки гражданина (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство подлежит возврату за отдельными изъятиями (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК).
Наследование надлежит отличать от дарения имущества (также всегда безвозмездного): а) наследование - всегда посмертный переход имущества (причем распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания - п. 1 ст. 1118 ГК), дарение - всегда прижизненный (п. 3 ст. 572 ГК); б) основание наследования - фактический состав без участия в нем договора, основание дарения - договор дарения; в) наследодатель в отличие от дарителя - только гражданин; г) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного, разового) правопреемства. Между наследованием и дарением есть и черты сходства (ср., например, ст. 582 со ст. ст. 1137 - 1140 ГК).
2. Согласно п. 2 ст. 1110 наследование регулируют ГК, другие законы, а в случаях, предусмотренных законом, - иные правовые акты. Речь, таким образом, идет о правилах нормативных правовых актов, образующих законодательство о наследовании, следовательно, использование других форм (источников) права исключено (например, в разделе V ГК нет ни одной ссылки на возможность применения правового обычая, а так как наследственное право регулирует общегражданские отношения, исключено обращение к ст. 5 ГК, обеспечивающей рамочное санкционирование применения торговых обычаев). Отсюда, а также с учетом требования абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК важнейшим в иерархии источников наследственного права является ГК, причем помимо его специального раздела V упоминания о наследовании (наследниках) есть и в других его разделах и частях, а именно: а) в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. ст. 266, 267); б) в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050); в) в разделе VI части третьей (см. ст. 1224); г) в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).
Помимо ГК важную роль в регулировании наследственных отношений играют другие законы, в частности: а) Основы законодательства о нотариате (см. ст. ст. 36 - 38, 61 - 73, 75, 105); б) ЗК (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80); в) Закон об обществах с ограниченной ответственностью (см. ст. ст. 21, 23); г) Закон о производственных кооперативах (см. ст. ст. 7, 9); д) другие законы.
Правила раздела V ГК регулируют не только собственно наследственные отношения (связанные с посмертным переходом имущества наследодателя к наследнику или наследникам), но и целый ряд других - сопутствующих - отношений. Все отношения, регулируемые правилами раздела V ГК, можно свести к следующим группам:
(1) Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. ст. 1119 - 1122, 1124 - 1130 ГК).
(2) Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, приобретателя выморочного имущества), а с другой стороны - с его принятием наследником или отказом от него (ст. ст. 1113 - 1117, 1121, 1141 - 1159 ГК).
(3) Отношения между наследниками (ст. ст. 1140, 1141, 1157 - 1158, 1165, 1168 - 1170, 1182 ГК), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК) и приращения долей (ст. 1161 ГК).
(4) Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами - отказополучателями (п. 5 ст. 1117, ст. ст. 1137 - 1138, 1160 ГК), дестинатариями (ст. 1139 ГК), иными кредиторами (ст. ст. 1174, 1175 ГК), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. ст. 1176, 1177 ГК), сособственниками умершего (ст. 1150, п. п. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК).
(5) Прочие отношения, в том числе с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. ст. 1134 - 1136 ГК), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. ст. 1171, 1172 ГК), свидетелей (п. п. 2, 3 ст. 1124, п. п. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК).
(6) Наконец, наследственноподобные отношения (п. п. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).
Учитывая многообразие отношений, возникающих в связи с наследованием, неудивительно, что правовое регулирование некоторых из них обеспечивают не только правила специального раздела V ГК, но и другие правила, например об обязательствах (см. п. п. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК).
3. Особо надлежит подчеркнуть следующее. Часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V - к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г. и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. Учитывая незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и Российской Федерации, изданные до введения в действие части третьей ГК, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей ГК, и впредь до введения в действие соответствующих законов (ст. ст. 1, 4, 5 Вводного закона). Прежде всего наряду с правилами ГК, отменившего раздел VII ГК 1964 г. "Наследственное право", отдельные нормы ГК 1964 г. тем не менее продолжают действовать и, таким образом, "переживают" основную массу других - отмененных - норм данного акта. Так, учитывая значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершенные до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК 1964 г. и "не активированные" к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов: а) оснований недействительности завещания и б) обязательной доли необходимых наследников - подлежат применению именно правила ГК 1964 г. (ср. ст. ст. 534 - 543 ГК 1964 г. со ст. ст. 1118 - 1131 ГК, ст. 535 ГК 1964 г. со ст. 1149 ГК).
Сходные замечания справедливы и насчет распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. Такие распоряжения, "не активированные" к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК (ст. ст. 2, 7 - 8.1 Вводного закона). До сих пор применяются некоторые акты Союза ССР, например Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" (с изм.) (СП СССР. 1984. N 24. Ст. 127), которое действует в части учета выморочного имущества до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.
Если у вас возникли вопросы по статье 1110 ГК РФ вы можете задать вопрос на сайте или по телефону.
Комментарии и консультации юристов даются бесплатно ежедневно с 9:00 по 21:00 по Московскому времени.
Ответы на вопросы, полученные с 21:00 по 9:00, будут даны на следующий день.