Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Абзац седьмой утратил силу с 1 октября 2014 г.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.

3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

11. По основаниям, предусмотренным настоящей статьей, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Комментарий к статье 1483 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье определены основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Ранее в рамках такой регламентации в ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ) устанавливались абсолютные основания для отказа в регистрации, а в ст. 7 данного Закона - иные основания для отказа в регистрации. Положения первой из указанных статей с соответствующими изменениями вошли в п. п. 1 - 5 комментируемой статьи, а положения второй из указанных статей - в п. п. 6 - 9 комментируемой статьи.

В части 1 п. 1 комментируемой статьи почти в точности воспроизведены положения ч. 1 п. 1 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках, в соответствии с которыми в п. 2.3 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.) указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:
1) обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:
обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;
2) обозначений, состоящих только из элементов:
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;
являющихся общепринятыми символами и терминами. К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;
представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Рассматриваемые положения закреплены в соответствии с подпунктом B(2) ст. 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случаях, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Часть 2 п. 1 комментируемой статьи, воспроизводя положения ч. 2 п. 1 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках, допускает возможность включения указанных в ч. 1 п. 1 комментируемой статьи элементов в товарный знак как неохраняемых элементов, но при условии, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Пункт 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции содержал часть 4, предусматривавшую, что данный пункт не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (ранее такое положение содержалось в ч. 3 п. 1 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках). Эта часть признана утратившей силу Законом 2014 г. N 35-ФЗ, которым приведенное положение перенесено в подп. 1 введенного этим же Законом п. 1.1 комментируемой статьи. Одновременно в подп. 2 этого нового пункта закреплено, что положения п. 1 комментируемой статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1 - 4 п. 1 данной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью. Это правило до принятия Законом 2014 г. N 35-ФЗ было сформировано практикой применения комментируемой статьи.

В пункте 2 комментируемой статьи установлен запрет государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со ст. 1231.1 комментируемой части, или сходны с ними до степени смешения. Речь идет об объектах, включающих, воспроизводящих или имитирующих официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части (см. указанную статью). Указанная статья, содержащая общие положения о таких объектах, включающих официальные символы, наименования и отличительные знаки, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации, введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ, которым соответственно п. 2 комментируемой статьи изложен полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта (как и ранее в п. 2 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках) содержались положения, которые с соответствующими изменениями вошли в новую ст. 1231.1 комментируемой части.

Пункт 3 комментируемой статьи почти в точности воспроизводит положения п. 3 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках, в соответствии с которым в п. 2.5 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.) указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Рассматриваемые положения закреплены в соответствии с подпунктом B(3) ст. 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случаях, если знаки противоречат морали или публичному порядку и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Как указано там же, подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

В пункте 4 комментируемой статьи, воспроизводящем с терминологическими изменениями положения п. 4 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках, установлен запрет государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов России либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, в том случае, когда регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" <1>, что и закреплено в его преамбуле. В целях обеспечения сохранности и создания необходимых условий использования особо ценных объектов культурного наследия народов России издан Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 г. N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации" <2>, которым утверждено Положение об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519.

<2> САПП РФ. 1992. N 23. Ст. 1961.

Пункт 5 комментируемой статьи с отсылкой к международному договору РФ запрещает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Данные положения, которые ранее содержались в п. 5 ст. 6 Закона 1992 г. о товарных знаках, закреплены в соответствии с п. 2 ст. 23 "Дополнительная охрана географических указаний для вин и крепких спиртных напитков" Соглашения ТРИПС, предусматривающим, что в регистрации товарного знака для вин, который содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего вина, или товарного знака для крепких спиртных напитков, который содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, отказывается или регистрация признается недействительной либо ex officio (лат. "по должности"), если это разрешено законодательством члена, либо по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин или крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения.

Такое регулирование содержится также в ст. 8 Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (о названном Соглашении см. комментарий к ст. 1517): в регистрации товарного знака для вин или крепких спиртных напитков, который состоит из географического указания или содержит его, должно быть отказано или регистрация должна быть признана недействительной, если это предусмотрено национальным законодательством Стороны, или по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин или крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения.

Как упоминалось выше, в п. п. 6 - 9 комментируемой статьи вошли с соответствующими изменениями положения ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках, определявшие иные основания для отказа в регистрации товарного знака, т.е. основания, иные по отношению к абсолютным основаниям для такого отказа, предусмотренным в ст. 6 данного Закона.

В соответствии с ч. 1 п. 6 комментируемой статьи, в прежней (первоначальной) редакции которой были воспроизведены положения ч. 1 п. 1 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (заявке на товарный знак посвящена ст. 1492 комментируемого параграфа, к которой и сделана отсылка) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации. Указание на случай, когда по заявке не принято решение об отказе в государственной регистрации, введено Законом 2014 г. N 35-ФЗ;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в России товарными знаками, в отношении однородных товаров. Законом 2014 г. N 35-ФЗ данный подпункт дополнен положением о том, что речь идет о таком признании с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения. Общие положения об общеизвестном товарном знаке закреплены в ст. 1508 комментируемого параграфа.

В частях 2 и 3 п. 6 комментируемой статьи предусмотрены условия регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в данном пункте. В прежней (первоначальной) редакции ч. 3 п. 6 комментируемой статьи, почти в точности воспроизводящей положения ч. 2 п. 1 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках, устанавливалось, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в п. 6 комментируемой статьи, допускается только с согласия правообладателя. Законом 2014 г. N 35-ФЗ часть 2 п. 6 комментируемой статьи изложена полностью в новой редакции, в которой указано, что такая регистрация допускается в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных только в подп. 1 и 2 данного пункта. При этом предусмотрено дополнительное условие - такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, а также установлено, что согласие не может быть отозвано правообладателем.

Этим же Законом 2014 г. N 35-ФЗ п. 6 комментируемой статьи дополнен ч. 3, устанавливающей, что предусмотренные ч. 2 данного пункта положения не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками. Общие положения о праве на коллективный знак закреплены в ст. 1510 комментируемого параграфа.

Пункт 7 комментируемой статьи не допускает регистрацию в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. Указание на такое обозначение, заявленное на регистрацию, введено Законом 2014 г. N 35-ФЗ. Исключение составляет случай, когда такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара. В эти положения Законом 2014 г. N 35-ФЗ также внесены отдельные изменения, но они носят уточняющий характер. Ранее в п. 2 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках содержалась менее детальная регламентация. Так, устанавливалось, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с данным Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

В пункте 8 комментируемой статьи установлен запрет регистрации в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в России фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Ранее в п. 3 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках предусматривалось лишь то, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в России фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Причем положения данного пункта в части, касающейся промышленного образца и знака соответствия, вошли в подп. 3 п. 9 комментируемой статьи.

Положения п. 9 комментируемой статьи, определяющие перечень знаков обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, закреплены в соответствии с подпунктом B(1) ст. 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случаях, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

В соответствии с ч. 1 п. 9 комментируемой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в России на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (при этом сделана отсылка к ст. 1492 комментируемого параграфа, в п. 8 предусмотрены правила определения этой даты) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Ранее подобные положения содержались в п. 3 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках;
2) имени (имени гражданина посвящена ст. 19 части первой ГК РФ, к которой и сделана отсылка), псевдониму (при этом сделана отсылка к ст. ст. 1265 и 1315 комментируемой части, предусматривающим соответственно право автора произведения использовать или разрешать использование произведения под вымышленным именем (псевдонимом) и право исполнителя на указание своего псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения; указание на ст. 1315 введено Законом 2014 г. N 35-ФЗ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в России на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника. Подобные положения также содержались в п. 3 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках. В них также указывалось на фамилию, но в рассматриваемом подпункте учтено, что фамилия охватывается именем гражданина;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Как говорилось выше, ранее такие положения содержались в п. 3 ст. 7 Закона 1992 г. о товарных знаках, часть из которых вошла в п. 8 комментируемой статьи. Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ из рассматриваемого подпункта исключено указание на доменное имя. Это изменение, как отмечалось авторами его проекта, исключает возможность отказа в государственной регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на которое возникли до даты приоритета товарного знака. Также отмечалось, что такое изменение необходимо в связи с тем, что Соглашение ТРИПС не относит доменное имя к числу охраняемых объектов, следовательно, нет оснований для противопоставления его товарному знаку.

Часть 2 п. 9 комментируемой статьи распространяет действие положений данного пункта на обозначения, сходные до степени смешения с указанными в нем объектами. Данная часть введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ. О сходности до степени смешения обозначений см. выше.

В части 1 п. 10 комментируемой статьи установлен запрет регистрации в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 данной статьи. Вместе с тем в соответствии с ч. 2 п. 10 комментируемой статьи государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного положениями п. 6 и подп. 1 и 2 п. 9 данной статьи.

Рассматриваемый пункт изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта устанавливалось, что по основаниям, предусмотренным в данной статье, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами РФ. Указанные положения с терминологическими изменениями перенесены во введенный этим же Законом п. 11 комментируемой статьи, распространяющий действие установленных данной статьей оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака также на случаи предоставления правовой охраны товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами РФ. В Законе 1992 г. о товарных знаках подобные положения не содержались. О соответствующих международных договорах РФ см. комментарий к ст. 1479.

Следует также упомянуть, что в целях реализации положений комментируемой статьи Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. N 170 утверждены Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки <1>, Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190 - Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака <2>, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 197 - Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство <3>, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198 - Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания <4>.

Комментарии и консультации юристов по ст. 1483 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1483 ГК РФ вы можете задать вопрос на сайте или по телефону.
Комментарии и консультации юристов даются бесплатно ежедневно с 9:00 по 21:00 по Московскому времени.
Ответы на вопросы, полученные с 21:00 по 9:00, будут даны на следующий день.

Задать вопрос юристам сайта